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什么是驰名商标

来源:华律网整理 2022-12-28 36625 人看过
报告编号:NO.20221228*****

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一般商标只有经过了注册之后,才能得到法律的保护,而要是申请成为驰名商标的话,则法律对其的保护是更多的。那么你知道驰名商标到底是什么意思吗?华律网小编将在下文中为您带来驰名商标的内容,希望对您有所帮助。

一、什么是驰名商标

1、驰名商标是:为相关公众所熟知、具有一定的使用时间、有作为驰名商标受保护的记录等特征的一种商标。且驰名商标在我国受到特殊保护。例如,即使该商标未在我国给予保护,但符合前述条件,被其他人恶意申请注册的,不予注册并禁止使用。

2、法律依据:《中华人民共和国商标法实施条例

第十三条 为相关公众所熟知的商标,持有人认为其权利受到侵害时,可以依照本法规定请求驰名商标保护。

就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。

第十四条 驰名商标应当根据当事人的请求,作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素:

(一)相关公众对该商标的知晓程度;

(二)该商标使用的持续时间;

(三)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;

(四)该商标作为驰名商标受保护的记录;

(五)该商标驰名的其他因素。

我国对驰名商标保护的立法较晚,驰名商标的扩展保护主要体现在三个方面:

1、禁止不当注册

将与他人驰名商标相同或近似的商标在非类似商品上申请注册,且可能损害驰名商标注册人的权益,商标局可以驳回其注册申请。已经注册的,驰名商标注册人可以请求商标评审委员会予以撤销。

2、禁止不当使用

将与他人驰名商标相同或者近似的商标使用在非类似的商品上,且会暗示该商品与驰名商标注册人存在某种联系,从而可能使驰名商标注册人的权益受到损害的,驰名商标注册人可请求工商行政管理机关予以制止。

3、禁止作为商号使用

自驰名商标认定之日起,他人将与该驰名商标相同或近似的文字作为企业名称的一部分使用,且可能引起公众误认的,工商行政管理机关不予登记;已经登记的,驰名商标注册人可以请求予以撤销。我国修正后的商标法第十三条中将驰名商标的保护扩展至非类似商品或服务上,正式以立法形式确立了对驰名商标的扩张保护。

二、驰名商标的认定条件是什么?

1、必须是享有良好商品质量信誉的商标

商标是商品的标记,要求符合使用或申请注册时所注册的规格。但驰名商标所示商品必须是品质优良,符合法定要求和规格,并长期保持稳定而享有信誉。

商品的质量信誉,是驰名商标的根本前提,这种信誉指的是社会信誉,是广大消费者经久使用以后自然形成的综合反映。由此我们也可以认为驰名商标本身就是优质商品的标志,优质商品是驰名商标的核心。

2、为公众所熟知的商标

驰名商标是为广大消费者和经营者所普遍知晓的商标或著名商标,或者是享有“重大声望的商标”,由此可见,某一商标要成为公众所熟知的驰名商标,必然是具有较长的产销历史,相当可观的销售量和营业额,其商标本身作为一种无形财产,也一定具有重大的商业价值。“公众”是指为数众多的特定的消费者群体和为数众多的特定的经销商群体所知晓。

3、在相当规模的地域范围内享有声誉的商标

这个相当规模的地域范围,各个国家都有各自的标准加以限定。作为驰名商标除在本国地域范围内享有声誉外,必须在国外、至少为一、二个国家地域范围内享有声誉。

4.经广大消费者评选和特定的权威机构所认定的商标

一般的商标,只要由商标使用人申请,经商标局核准即可。但驰名商标必须经消费者评选和特定的权威机构确认,并向社会公告。

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延伸阅读:
驰名商标如何认定
如何申请驰名商标
驰名商标是不是只是中国驰名商标
引用法条:
[1]《中华人民共和国商标法》第十三条
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符合哪些情形属于作者

法律顾问律师26分钟前回复:

关于符合哪些情形属于作者的问题,华律网律师从法律角度分析如下: 1、创作作品的自然人; 2、被视为作者的法人或非法人单位; 3、由委托合同明确约定而取得作者身份的自然人、法人或非法人单位。 4、作者这一概念也有狭义和广义之分。 广义的作者不仅包括一切文学、艺术、音乐、戏剧或科学作品的创作者,而且也包括表演者、录音、录像制作或广播组织;狭义的作者仅包括进行文学艺术、音乐或戏剧作品的创作人。 因此,哪些人可以成为作者要由各国法律甚至国际公约来规定。 另外,署名权与著作权主体也是两上不同的概念,这是因为作者并不等同于著作权主体。 著作权包含有多种权利,其主体情况复杂,作者仅是著作权基本主体之一。 除了作者之外,著作权主体还包括继承人、国际组织等。 署名权可以独立于著作权其他权利而成为作者单独享有,故署名权主体并不等同于著作权主体。

app著作权对人有什么好处

法律顾问律师48分钟前回复:

关于app著作权对人有什么好处的问题,华律网律师从法律角度分析如下: 总所周知,计算机软件可以产生巨大的经济利益,它是属于作品的一种。 由于作品从产生之日起即享有著作权。 著作权是法律赋予作者的一种权利,它可以使作者的作品免受非法侵害,比如未经作者同意复制发行或者在网络上传播作品,使作者的名誉或者财产受到损失。 随着互联网的发达,软件开发越来越多,软件著作权的保护的重要性也越来越凸显出来。 由于软件的市场价值通常比较高,例如游戏,例如工业用软件,当他人未经许可复制使用著作权人的软件时,给著作权人造成的损失金额巨大,此时著作权人就可以通过行政手段和诉讼手段保护自己的权益,以免侵权人非法侵占自己的市场份额,这是软件著作权的好处之一。 软件著作权的另一个好处就是著作权人研发出软件代码后,即便自己不使用,也可以通过许可和转让的方式获取经济利益,由此可见,软件著作权保护的必要性。

商标侵权案中同一类别商品的界定标准

法律顾问律师51分钟前回复:

关于商标侵权案中同一类别商品的界定标准的问题,根据相关政策法规分析如下: 商标侵权案中同一类别商品的界定标准 在商标侵权案件中,对于同类商品的判定依据主要在于其产品类型。 换言之,若有人在完全相同且类型相同的商品上擅自运用其他一方所享有之商标专用权之际,便会触犯我国相关法律的规定,进而构成商标侵权行为并需承担相应法律责任。

专利申请的新颖性判定方法

法律顾问律师1小时前回复:

关于专利申请的新颖性判定方法的问题,华律网律师从法律角度分析如下: 专利申请的新颖性判定方法 关于专利申请新颖性的法律风险评估与解答:,我们需要了解一个基础原则,即在专利申请之日之前,并无同等的发明创新在国内外任何出版物上进行过公开披露。 这个范畴内的出版物不仅包含书籍、报纸、杂志等传统印刷品,还涵盖了如录音带、录像带以及唱片等音视频载体等各种媒体形式。 其次,根据中国的专利法规,专利申请之前,相应的成果不能在国内进行公开使用,或者以其他任何方式被公众所知悉。 而所谓的公开使用,则是指将其转换为商品形态进行销售,或者通过技术交流、传播甚至是通过电视和广播电台等大众媒介来散播、利用该项技术,从而引起社会公众的关注。 最后,在该专利申请前提交前,相同的发明创造不得由其他人已经向国务院专利行政管理部门递交过专利申请,且须明确记录在在申请日之后公布的专利申请文件之中。 这就是我们依据《中华人民共和国专利法》第二十二条和第二十四条的规定对专利申请新颖性的全面解读。

侵占商标权如何界定?

法律顾问律师1小时前回复:

关于侵占商标权如何界定?的问题,华律网律师从法律角度分析如下: 侵占商标权的界定如下: 一、确定注册商标专用权的权利范围; 二、确定被控侵权的具体对象; 三、将被控侵权对象与注册商标和该商标所核定使用的商品进行比较,认定被控侵权的商标与注册商标是否相同或者近似,以及被控侵权商标所使用的商品与该注册商标所核定使用的商品是否属于同一类或者相类似。 《商标法》第五十七条

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